Подпишись и читай
самые интересные
статьи первым!

Договорные обязательства и их исполнение. Исполнение обязательств по договору согласно гк рф

Понятие и принципы исполнения договорных обязательств

Исполнение договора (договорного обязательства) – это совершение должником (или иным лицом по поручению должника) в пользу кредитора тех действий, которые составляют предмет обязательства (передача вещи в собственность или пользование, выполнение работы, оказание услуги и др.). Необходимо иметь в виду, что во взаимных (двустороннеобязывающих) договорах каждая из сторон выступает по отношению к своему контрагенту одновременно и в роли должника, и в роли кредитора. Поэтому исполнение таких договоров состоит в совершении соответствующих действий обеими сторонами (встречном предоставлении).

Способы обеспечения исполнения договорных обязательств

Обеспечение обязательств – традиционный институт гражданского права. Такие способы обеспечения исполнения обязательств, как задаток, неустойка, поручительство и залог, были известны еще римскому праву. Необходимость их использования объяснялась тем, что кредитор имеет существенный интерес в том, чтобы быть уверенным в исполнении обязательств, и в том, чтобы обеспечить себе возмещение возможных убытков, и в том, чтобы побудить должника к своевременному исполнению обязательств под страхом невыгодных для должника последствий в случае их неисполнения или ненадлежащего исполнения.

В соответствии с современным законодательством обязательство может быть обеспечено одним из способов: неустойка, поручительство, задаток, залог, банковская гарантия и удержание имущества.

Неустойка (штраф, пени) – определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения .

Залог . Сущность залога заключается в том, что кредитор по обеспеченному залогом обязательству (залогодержатель) имеет право в случае неисполнения должником этого обязательства получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества преимущественно перед другими кредиторами лица, которому принадлежит это имущество (залогодателя), за изъятиями, установленными законом .

По общему правилу, необходимым признаком предмета залога должна признаваться его «товарность»: в залог принимается только то, что закон не запрещает продавать. Не допускается использования в качестве предмета залога, во-первых, вещей, которые изъяты из оборота, во-вторых, требований, неразрывно связанных с личностью кредиторов, в-третьих, отдельных видов имущества, залог которых прямо запрещен законом.



Предметом залога могут быть деньги и ценные бумаги, но такой залог должен предполагать передачу денег в депозит залогодержателю, третьему лицу или нотариусу.

Поручительство заключается в том, что поручитель обязуется перед кредитором другого лица отвечать за исполнение последним его обязательства полностью или в части . Тем самым поручительство увеличивает для кредитора вероятность исполнения обязательства, поскольку в случае его нарушения должником кредитор может предъявить свои требования поручителю.

Поручительство является договором, для которого установлена обязательная письменная форма. Содержание обязательства, вытекающего из договора поручительства, состоит в том, что поручитель обязуется при нарушении должником основного обязательства, обеспеченного поручительством, нести ответственность перед кредитором наряду с должником по основному обязательству. При этом размер денежного обязательства поручителя перед кредитором определяется, по общему правилу, объемом ответственности должника за соответствующее нарушение основного обязательства. Иной размер денежного обязательства поручителя может быть определен договором поручительства. В этом случае говорят о том, что поручитель принял на себя обязанность нести не полную, а частичную ответственность за должника.

Банковская гарантия состоит в том, что банк, иное кредитное учреждение или страховая организация (гарант) дают по просьбе другого лица (принципала) письменное обязательство уплатить кредитору принципала (бенефициару) в соответствии с условиями даваемого гарантом обязательства денежную сумму по представлении бенефициаром письменного требования о ее уплате .

Здесь в качестве гаранта могут выступать только банки, иные кредитные учреждения или страховые организации. Лицо, обращающееся к гаранту с просьбой о выдаче банковской гарантии (принципал), суть должник в основном обязательстве, исполнение которого обеспечивается банковской гарантией. И наконец, лицо, наделенное правом предъявлять требования к гаранту (бенефициар), является кредитором в основном обязательстве.



Банковская гарантия представляет собой облекаемое в письменную форму одностороннее обязательство, в соответствии с которым гарант обязуется уплатить бенефициару-кредитору по обеспечиваемому банковской гарантией обязательству определенную денежную сумму.

Удержание. Существо удержания заключается в том, что кредитору, у которого находится вещь, подлежащая передаче должнику или указанному им лицу, предоставлено право в случае неисполнения должником в срок обязательства по оплате этой вещи или возмещение кредитору связанных с этой вещью издержек и других убытков удерживать ее у себя до тех пор, пока соответствующее обязательство должником не будет исполнено .

Особенность такого обеспечения исполнения обязательства, как удержание, состоит в том, что кредитор наделен правом удерживать вещь должника до исполнения последним его обязательства непосредственно, т.е. для реализации этого права кредитору не требуется, чтобы возможность удержания вещи должника была предусмотрена договором. Правом удержания обладает всякий кредитор по любому договорному обязательству (например, хранитель, ожидающий оплаты услуг, связанных с хранением вещи, перевозчик, не выдающий груз получателю до полного расчета за выполненную перевозку и т.п.), за исключением только тех случаев, когда договором предусмотрено иное.

Задаток. Задатком признается сумма, выдаваемая одной из договаривающихся сторон в счет причитающихся с нее по договору платежей другой стороне, в доказательство заключения договора и в обеспечение его исполнения .

Специфические черты задатка заключаются в следующем.

Во-первых, задатком могут обеспечиваться лишь обязательства, возникающие из договоров, следовательно, он не может быть использован для обеспечения деликтных обязательств, обязательств, возникающих вследствие неосновательного обогащения, и некоторых других.

Во-вторых, задаток, являясь способом обеспечения договорного обязательства, одновременно выполняет роль доказательства заключения договора. Это означает, что, если сторонами не оспаривается факт выдачи (получения) задатка, а также если и оспаривается, но этот факт подтверждается доказательствами, договор считается заключенным.

В-третьих, задатком может быть обеспечено только исполнение денежных обязательств.

Соглашение о задатке независимо от его суммы должно быть заключено в письменной форме. Задаток может выступать в качестве способа обеспечения договорных обязательств, сторонами в которых являются как граждане, так и юридические лица и индивидуальные предприниматели.

Санкции за нарушение договора

Неисполнение или ненадлежащее исполнение договорного обязательства приводит к нарушению субъективных прав кредитора и влечет применение к должнику юридических санкций, под которыми понимаются меры государственного принуждения, применяемые к лицу, нарушившему предписание правовой нормы.

Гражданско-правовые санкции, в зависимости от основания их применения, могут быть договорными и внедоговорными .

Договорные санкции применяются за нарушение договора (договорного обязательства), т.е. за его неисполнение или ненадлежащее исполнение, а внедоговорные – за нарушение абсолютных прав, закрепленных в законе.

Гражданско-правовая ответственность имеет ряд характерных признаков, отличающих ее от мер ответственности в других отраслях права, и прежде всего права публичного.

Формы гражданско-правовой ответственности

Формами гражданско-правовой ответственности являются:

  • возмещение убытков
  • взыскание неустойки
  • взыскание процентов за пользование чужими денежными средствами
  • компенсация морального вреда

Возмещение убытков. Под убытками понимаются реальный ущерб (т.е. расходы, которые кредитор произвел или должен будет произвести для восстановления нарушенного права, стоимость утраченного имущества или стоимость, на которую понизилась ценность поврежденного имущества) и упущенная выгода (т.е. неполученные доходы, которые потерпевший получил бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено).

Возмещение убытков является универсальной мерой гражданско-правовой ответственности и применяется при любом правонарушении, независимо от того, предусмотрено ли это в конкретном случае законом или договором.

Неустойка. В законодательстве в качестве разновидностей неустойки применяются штрафы и пени . Если в отношении штрафов трудно выделить какие-либо особенные черты, то специфические признаки неустойки в виде пени очевидны. Они заключаются в том, что пеня устанавливается на случай просрочки исполнения обязательства, т.е. она призвана обеспечить лишь своевременное представление исполнения обязательства; пеня, как правило, определяется в процентах по отношению к сумме обязательства, не исполненного в установленный срок; пеня представляет собой длящуюся неустойку, которая взыскивается за каждый последующий период просрочки неисполненного в срок обязательства.

В зависимости от того, установлена ли неустойка законом или договором, различают договорную и законную неустойку .

Договорная неустойка устанавливается по соглашению сторон. Ее размер, порядок исчисления, условия применения и т.п. определяются исключительно по их усмотрению. Соглашение о неустойке должно быть совершено в письменной форме независимо от формы основного обязательства, которое может возникнуть и из устной сделки. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность соглашения о неустойке.

Законная неустойка подлежит применению независимо от того, предусмотрена ли обязанность ее уплаты соглашением сторон. Правда, судьба и сфера применения законной неустойки во многом зависят от того, в какой правовой норме она содержится. Если неустойка предусмотрена императивной нормой, она подлежит безусловному применению. В случаях, когда положение о неустойке содержится в диспозитивной норме, она применяется лишь постольку, поскольку стороны своим соглашением не предусмотрели иной размер неустойки.

Взыскание процентов за пользование чужими денежными средствами – специфическая форма ответственности, применяемая за неисполнение или ненадлежащее исполнение денежных обязательств.

Размер процентов за пользование чужими денежными средствами определяется по единой учетной ставке ЦБ РФ (ставке рефинансирования). Проценты начисляются на сумму подлежащих уплате кредитору денежных средств за весь период их неправомерного использования по день фактической уплаты.

Компенсация морального вреда направлена на компенсацию физических или нравственных страданий потерпевшего, вызванных нарушением его неимущественных (либо имущественных если об этом указано в законе) прав.

Моральный вред компенсируется в денежной форме. Размер компенсации определяется судом с учетом степени вины нарушителя, степени физических и нравственных страданий потерпевшего, его индивидуальных особенностей.

Недействительность сделок

Оспоримые и ничтожные сделки

Сделка действительна при одновременном наличии следующих условий:

б) каждый участник сделки обладает дееспособностью, необходимой для ее совершения;

в) волеизъявление участника сделки соответствует его действительной воле;

г) волеизъявление совершено в форме, предусмотренной законом для данной сделки.

Невыполнение этих условий влечет недействительность сделки, если иное не предусмотрено законом. Недействительность сделки означает, что действие не порождает юридических последствий, т.е. не влечет возникновение, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей, кроме тех, которые связаны с ее недействительностью. Недействительная сделка является неправомерным юридическим действием.

Все недействительные сделки делятся на два вида - ничтожные и оспоримые.

Ничтожная сделка недействительна в силу нормы права в момент ее совершения. Ничтожная сделка не подлежит исполнению. На ничтожность сделки вправе ссылаться и требовать в судебном порядке применения последствий ее недействительности любые заинтересованные лица.

Оспоримая сделка в момент ее совершения порождает свойственные действительной сделке правовые последствия, но они носят неустойчивый характер, так как по требованию исчерпывающе определенного в законе круга лиц такая сделка может быть признана судом недействительной по основаниям, установленным законом. В этом случае правовой результат сделки может оказаться полностью аннулирован, поскольку недействительная сделка недействительна с момента ее совершения, и решение суда по этому вопросу будет иметь обратную силу, если только из содержания сделки не следует, что ее действие может быть прекращено лишь на будущее время.

Таким образом, оспоримая сделка недействительна в силу признания ее таковой судом, а ничтожная - в силу предписаний закона, т.е. независимо от судебного признания. Процессуально в отношении оспоримой сделки подается иск о признании сделки недействительной и применении последствий ее недействительности, а в отношении ничтожной - о применении последствий недействительности ничтожной сделки.

6. Отдельные виды договоров:

а) Договор купли-продажи

по договору купли-продажи одна сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную денежную сумму (цену).

Договор купли-продажи является:

  • консенсуальным , так как считается заключенным с момента достижения сторонами соглашения, а не с момента передачи товара или денег (в розничной торговле договор считается заключенным с момента оплаты);
  • взаимным , так как у обеих сторон есть и права и обязанности;
  • возмездным , так как каждая из сторон получает взамен переданного ею определенный эквивалент (товар – деньги).

Виды: розничная купля-продажа; поставка; поставка товаров для государственных нужд; договор контрактации (сельскохозяйственной продукции в непереработанном виде); энергоснабжение; купля-продажа недвижимости и предприятия .

Предметом является товар (вещь), т.е. индивидуально-определенная вещь, не изъятая из оборота. Передаваемая вещь может быть как у продавца в момент заключения договора, а может и не быть. Этой вещи вообще может не быть в природе (контрактация). Предметом могут быть ценные бумаги и валютные ценности - их продажа подлежит особому регулированию. Предметом купли-продажи могут быть также имущественные права: цессия; продажа патентных прав (договор полной лицензии); продажа предприятия.

Существенным условием договора купли-продажи является условие о товаре . Это условие согласовано, если договор позволяет определить предмет и количество товара . В некоторых разновидностях купли-продажи могут быть другие условия.

Цена (в целом для купли-продажи не существенное условие). Если цена в договоре не определена, то определяется по формуле цены, т.е. исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные товары, работы или услуги (для недвижимости данное правило не применяется).

Форма договора зависит от субъекта договора, предмета и цены. Сделки с недвижимостью подлежат государственной регистрации.

Указание срока не является существенным условием договора купли-продажи (кроме поставки).

Обязанности продавца:

1) передать товар;

2) товар должен быть передан в определенном количестве; надлежащего качества; соответствовать требованиям договора; если в договоре нет указаний на качество, то оно должно соответствовать целям применения данного товара, если товар продан по образцу качество должно соответствовать этому образцу, удовлетворять ГОСТам;

3) информационная обязанность продавца:(информация о товаре; информация о продавце).

Обязанности покупателя:

1. принять товар - совершить действия необходимые для обеспечения передачи товара. Если он не принимает, продавец может требовать принудительно, или расторгнуть с возмещением убытков;

2. оплатить товар. Если иное не предусмотрено договором, товар должен быть оплачен полностью.

3. известить о недостатках товара, если они есть.

Право собственности переходит к приобретателю вещи с момента её передачи. Передача включает не только фактическое вручение владения вещью, но и сдачу её перевозчику или организации связи для пересылки, т.е. во время пути вещь уже находится в собственности приобретателя. В тех случаях, когда отчуждение имущества подлежит государственной регистрации, право собственности у приобретателя возникает с момента такой регистрации, если иное не установлено законом.

Риск случайной гибели товара. Если иное не предусмотрено договором купли-продажи, риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит на покупателя с момента, когда в соответствии с законом или договором продавец считается исполнившим свою обязанность по передаче товара покупателю. Иные правила могут быть предусмотрены договором.

Наталья Троицкая
Аудитор. Руководитель юридической службы ЗАО «ТЛС-ГРУП»

Для начала определим, что подразумевается под должным или надлежащим исполнением договорных обязательств. Исполнение договора или исполнение договорных обязательств заключается в совершении стороной договора определенных действий (воздержании от совершения действий), оговоренных в предмете заключенного договора. И, далее, в оценке совершенных действий: надлежащее исполнение или нет.

Поскольку гражданское законодательство не содержит специальных норм об исполнении договора, то в общем случае регулирование производится по правилам, определенным гл. 22 «Исполнение обязательств» Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ), и главами, посвященными отдельным видам гражданско-правовых обязательств.

Надлежащее исполнение обязательств по договору подразумевает под собой соблюдение определенных требований, а именно: исполнение должным лицом, исполнение должному лицу, в должные сроки, в должном месте, а также соответствие договору способа и предмета исполнения.

В общем случае, если иное не вытекает из обычаев делового оборота и из существа договора, должник имеет право при исполнении обязательства потребовать доказательства, что исполнение принимается самим кредитором или уполномоченным им лицом (ст. 312 ГК РФ). В случае непредъявления такого требования должник несет риск исполнения ненадлежащему лицу. Т. е., бремя доказывания факта исполнения должному лицу-кредитору возлагается на должника. Для защиты своих интересов должник в соответствии с нормами ст. 408 ГК РФ может требовать от кредитора расписку (возврата долгового документа, выданного кредитору, с соответствующей отметкой) в получении исполнения полностью или частично. При принятии исполнения уполномоченным кредитором лицом, должник может требовать от указанного лица подтверждения им полномочий на принятие исполненного.

Полномочия на принятие исполненного могут быть выражены, например, в доверенности, или в договоре купли-продажи: обязательство продавца может считаться исполненным при отправке товара третьему лицу, по реквизитам, указанным в договоре.

В интересах участников гражданского оборота, ГК РФ закреплена возможность для должника возложить исполнение обязательств на третье лицо кроме случаев, когда из существа обязательства, из договора или правового акта не следует обязанность должника исполнить обязательство лично. Возложение обязательств на третье лицо весьма часто применяется в предпринимательской деятельности. Например, по договорам купли-продажи при транзитных поставках продавец вместо того, чтобы самостоятельно отгрузить товар своему покупателю, поручает это сделать своему поставщику – производителю товаров.

Существует три варианта определения должного срока исполнения обязательств (ст. 314 ГК РФ). Во-первых, «определенный срок» – срок исполнения в определенный день или в течение определенного времени, установленный договором. Во-вторых, срок «до востребования». Исполнение обязательства должником производится в общем случае в семидневный срок со дня предъявления требования кредитором. В-третьих, если срок исполнения обязательства сторонами не оговорен. В данном случае исполнение обязательства производится в «разумный срок», т. е. в срок, определенный деловым оборотом и, возможно, в конечном счете, судом при решении вопроса о нарушении срока исполнения.

Нарушением требования исполнения обязательства в надлежащие сроки является, в общем случае, как просрочка исполнения, так и досрочное исполнение обязательства. Однако, если исполнение обязательств по договору не связано с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности, то досрочное исполнение обязательств возможно (ст. 315 ГК РФ).

При определении места исполнения обязательств, стороны, прежде всего, руководствуются условиями договора. Если место исполнения обязательств не определено договором, исполнение производится в соответствии со специальными правилами ГК РФ. В частности, согласно ст. 316 ГК РФ по обязательствам, связанным с производством работ или оказанием услуг, местом исполнения обязательств по общему правилу является место нахождения должника. По денежным обязательствам исполнение производится по месту нахождения кредитора или, в случаях, определенных в ст. 327 ГК РФ, внесением денежных средств в депозит нотариуса или суда.

Требование исполнения обязательства надлежащим способом и надлежащим предметом (ст. 311, 317, 320 ГК РФ) означает, что должник, в силу возложенных на него договором обязательств, должен передать вещи (выполнить работы, оказать услуги) по всем своим качественным и количественным параметрам, удовлетворяющим требованиям, закрепленным в договоре, законе иных правовых актах. Кроме того, исполнение обязательства по частям признается ненадлежащим.

Способы обеспечения исполнения обязательств

Гражданским законодательством предусмотрен ряд мер, направленных на принуждение должника исполнить свои обязательства. В первую очередь, в соответствии с законом (ст.393 ГК РФ) при неисполнении или ненадлежащем исполнении должником своих обязательств на него возлагается обязанность возместить причиненные убытки. Кроме того, законодательством установлены дополнительные способы обеспечения обязательств - «искусственные приемы для доставления обязательственному праву той твердости, которой недостает ему по его существу» (Д.И. Мейер Русское гражданское право, часть 2, М, МГУ, 1997. Стр. 179). К ним относятся: неустойка, залог, поручительство, задаток – возникающие, как правило, из договора, а также банковская гарантия (основанная на односторонней сделке, ст. 368 ГК РФ) и удержание имущества должника (возникает из закона и по правилам, установленным законом (ст.359, 360 ГК РФ). Кроме того, современное гражданское законодательство допускает и иные способы обеспечения исполнения обязательства, предусмотренные договором или законом и непоименованные ГК РФ.

Отметим, что обеспечение обязательств любым из приведенных выше способов также порождает обязательственные правоотношения между должником и кредитором. И это обязательство имеет дополнительный (акцессорный) характер и следует судьбе основного обязательства.

На практике выбор способа обеспечения обязательства во многом зависит от специфики договора. Так, например, для обязательств, возникающих из договора займа (кредита), наиболее часто используются способы обеспечения в виде залога, поручительства, банковской гарантии. Для договоров выполнения услуг, купли-продажи – установление неустойки, внесение задатка.

Рассмотрим основные черты некоторых способов обеспечения обязательств.

Неустойка

Под неустойкой, понимается денежная сумма, которую должник должен уплатить кредитору при неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательства, в частности, при просрочке исполнения обязательства. Неустойка применяется в виде однократного взыскания в виде штрафа и/или пеней – периодически начисляемых платежей.

Цель неустойки – побудить должника к исполнению своих обязанностей – «Обязательство должника в случае неисправности его расширяется, становится более тягостным, нежели по самому договору» (Д. И. Мейер. Русское гражданское право, часть 2, М, МГУ, 1997. Стр. 179). При этом неустойка одновременно является и мерой имущественной ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств. Согласно действующему законодательству, кредитор не вправе требовать уплаты неустойки при отсутствии вины должника, а выплата неустойки не освобождает виновную сторону от исполнения обязательств по договору. На двойственность природы неустойки неоднократно указывал и Конституционный Суд РФ (Определение КС РФ от 21.12.2000 № 263-О; Определение КС РФ от 10.01.02 № 11-О; Определение КС РФ от 22.01.04 № 13-О).

В законодательстве различают договорную и законную неустойку. Договорная неустойка устанавливается соглашением сторон, причем, в соответствии с гражданским законодательством, независимо от формы основного обязательства, соглашение о неустойке должно быть обязательно совершено в письменной форме (ст. 331 ГК РФ).

Законная неустойка может быть установлена только федеральным законом. Например, в случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги), применяется установленная Законом РФ от 07.02.92 № 2300-1 «О защите прав потребителей» неустойка (пеня) в размере 3% цены выполнения работы (оказания услуги) за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки. В соответствии с правилами ст. 332 ГК РФ, законная неустойка подлежит применению независимо от того, предусмотрена или нет обязанность ее уплаты соглашением сторон. Кроме того, условие договора, освобождающее сторону от неустойки, указанной в законе или об уменьшении такой неустойки, является ничтожным.

Широкое применение неустойки в целях обеспечения договорных обязательств обусловлено в первую очередь тем, что неустойка является упрощенным средством компенсации потерь кредитора при неисполнении или недолжном исполнении обязательств должником. При требовании об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков. Кроме того, характерной особенностью неустойки является ее предопределенность, т. е. возможность взыскания, размер, порядок исчисления, соотношение с убытками стороны оформляется сторонами как отдельное условие договора (за исключением законной неустойки) и позволяет приспособить ее применение к конкретным условиям.

Порядок исчисления денежной суммы, составляющей неустойку, может быть различным. Наиболее часто используется договорная неустойка:

Определенная договором сумма в виде штрафа за неисполнение или не должное исполнение обязательств,

Определенный договором штраф в виде процентов от суммы договора или его неисполненной части,

Определенный договором штраф, выраженный в кратном отношении к сумме неисполненного или недолжным образом исполненного обязательства,

Установленные договором пени в виде процентов по отношению к сумме неисполненных в срок обязательств и начисляемых за определенный период (день, неделя, месяц).

Необходимо помнить, что при рассмотрении вопроса о возмещении убытков виновной в неисполнении или просрочке исполнения обязательства, возможно четыре основных подхода к установлению соотношения между убытками и неустойкой. А именно (ст. 394 ГК РФ):

Зачетная неустойка – применяется, если иное не предусмотрено договором или законом. Неустойка засчитывается при возмещении убытков. Убытки покрываются в части, не покрытой предусмотренной договором неустойкой.

Штрафная неустойка – в силу закона или договора. Убытки подлежат взысканию в полном объеме сверх неустойки.

Исключительная неустойка – в силу закона или договора. Уплате подлежит только неустойка, убытки возмещению не подлежат.

Альтернативная неустойка – в силу закона или договора. По выбору кредитора возмещаются либо убытки, либо уплачивается неустойка.

Хотя применение неустойки является широко применяемым способом обеспечения обязательств, все же «нельзя сказать, чтобы обеспечение было очень надежным: неустойка в случае неисправности должника только усиливает его обязательство с тем же недостатком, который сопровождает каждое обязательственное право: как не может быть вынужден должник к уплате 1 000 руб., точно также он не может быть вынужден к уплате 1 030 руб. И действительно, очень часто случается, что должник оказывается неисправным, несмотря на то, что с неисправностью связываются для него весьма тягостные последствия» (Д. И. Мейер. Русское гражданское право, часть 2, М, МГУ, 1997. Стр. 180).

Задаток

Задатком признается денежная сумма, выдаваемая одной из договаривающихся сторон в счет причитающихся с нее по договору платежей другой стороне, в доказательство заключения договора и в обеспечение его исполнения. Т.е. кроме функции обеспечения исполнения основного обязательства, задаток также исполняет функцию удостоверения, подтверждения заключения основного договора. Как правило, договор считается заключенным с момента уплаты обязанной стороной задатка. Также характерной чертой задатка является его применение для обеспечения исполнения исключительно денежных обязательств, поскольку задаток выдается соответствующей стороной договорного обязательства в счет причитающихся с нее платежей и имеет, соответственно, платежную функцию.

Соглашение о задатке независимо от суммы задатка должно быть совершено в письменной форме. Кроме того ГК РФ установлены правила определения судьбы задатка в случае наличия сомнений в том, является ли уплаченная сумма задатком или нет, а также в случае прекращения обязательства, обеспеченного задатком, по основаниям, установленным законом, до начала исполнения обязательства. В первом случае при наличии сомнений в «природе» уплаченной суммы, в частности, при несоблюдении письменной формы соглашения о задатке, указанная сумма признается авансом если не будет доказано иное (ст. 380 ГК РФ). Отметим, что в качестве доказательств с учетом положений п. 1 ст. 162 ГК РФ не могут использоваться свидетельские показания, однако, могут приводится письменные и иные доказательства. Во втором случае при прекращении обязательства до начала его исполнения по соглашению сторон или вследствие невозможности исполнения (по ст. 416 ГК РФ), задаток должен быть возвращен (ст. 380 ГК РФ).

Целью задатка, как способа обеспечения обязательства, является прежде всего предотвращение неисполнения договора. Последствием неисполнения обязательств по договорам, обеспеченным задатком является:

При неисполнении договора стороной, давшей задаток, денежная сумма, уплаченная в качестве задатка, остается у другой стороны;

При неисполнении договора стороной, получившей задаток, на нее возлагается обязанность уплатить другой стороне двойную сумму задатка.

Указанная ответственность наступает лишь в случаях неисполнения обязательств - полного или частичного – и не распространяется на случаи ненадлежащего исполнения сторонами своих обязательств.

Кроме того виновная сторона обязана возместить причиненные убытки с зачетом суммы задатка. Т. е. при неисполнении договора стороной, выдавшей задаток, она обязана возместить убытки в части, превышающей сумму задатка. А при неисполнении договора стороной, получившей задаток, противная сторона имеет право требовать уплату двойной суммы задатка, а также возмещение убытков в части, превышающей однократную сумму задатка. Отметим, что договором может быть предусмотрено возмещение убытков в ином (большем или меньшем) размере, а также могут быть предусмотрены и иные меры ответственности (в том числе и неустойка).

Если основное обязательство прекращается до начала его исполнения по соглашению сторон либо вследствие невозможности исполнения - задаток должен быть возвращен.

В заключение отметим, что задаток, как средство исполнения обязательств достаточно широко используется для обеспечения предварительных договоров. Возможность использования задатка для обеспечения предварительных договоров подтверждается и судебной практикой (Постановление ФАС МО от 17.10.05 № КГ-А40/9765-05, Постановление ФАС от 01.07.04 № А55-13983/03-14, Постановление ФАС ЗСО от 21.01.04 № Ф04/297-2312/А45-2004).


ВЫПОЛНЕНИИ ДОГОВОРНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПРЕДПРИЯТИЯ (ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ)

3.1. Понятие выполнения договорных обязательств и порядок выполнения условий договора.

3.2. Основания и порядок прекращения договорных обязательств.

3.3. Общая характеристика способов обеспечения исполнения договорных обязательств в сфере предпринимательства.

3.4. Ответственность за нарушение договорных обязательств в сфере предпринимательства.

Ключевые понятия: договорные обязательства, неустойка, поручительство, гарантия, задаток, залог, удержание, убытки.

Понятие выполнения договорных обязательств и порядок выполнения условий договора

Под выполнением обязательств понимают совершение кредитором и должником действий по осуществлению прав и выполнения обязанностей, вытекающих из обязательства. Обусловленные действия (или воздержания от совершения определенного действия) составляют предмет обязательства. Такого рода действия должны точно соответствовать всем условиям договора или требованиям законодательства, а при их отсутствии - требованиям, обычно предъявляемым, в том числе обычаям коммерческого оборота, правилам деловой этики и т.

Принципы выполнения обязательств , которым должно отвечать исполнения обязательства в каждом отдельном случае: надлежащее исполнение (ст. 526 ГК); недопустимости одностороннего отказа от обязательства (ст. 525 ГК); реальное исполнение.

В соответствии с принципом надлежащего исполнения обязательства ним является выполнение обязательства в соответствии с его предмета, оговоренного в договоре, акте гражданского законодательства или соответствующими обычаями, образом, в установленный срок и в определенном месте, принадлежащей лицу и надлежащим лицом.

Требования к предмету обязательства определяются договором или законодательством. Они должны быть по возможности конкретными и точными.

Исполнение обязательства должно происходить надлежащими сторонами. Согласно ст. 527 ГК должник обязан выполнить свой долг, а кредитор - принять исполнение лично, если иное не установлено договором или законом, не вытекает из существа обязательства или обычаев делового оборота. Исполнение обязательства другим лицом возможно лишь, если это прямо предусмотрено договором или законом или не вытекает из существа обязательства или обычаев делового оборота (т.н. институт передоверия и переадресации).

Надлежащее исполнение обязательства предусматривает выполнение обязательства в положенный срок (дата). Статья 251 ГК определяет, что срок является определенный период во времени, с истечением которого связано действие или событие, имеющее юридическое значение, а срок - это определенный момент во времени, с наступлением которого связано действие или событие, имеющее юридическое значения. Как общее правило в ГК установлена возможность досрочного выполнения должником своего обязательства, если иное не установлено договором, актами гражданского законодательства или не вытекает из существа обязательства или обычаев делового оборота.

Не менее значимым для надлежащего исполнения обязательства является место исполнения обязательства . Оно может быть определено законом, договором или определяться с учетом обычаев делового оборота или существа обязательства. Если место исполнения обязательства не установлено в договоре, выполнение осуществляется по правилам ст. 532 ГК.

Надлежащее исполнение обязательства требует выполнения его должным образом, то есть в соответствии с определенным порядком совершения должником действий по выполнению обязательства.

Рассмотрим вопросы исполнения договорных обязательств. Учреждение, заключая договор, принимает на себя определенные обязательства.

Рассмотрим вопросы исполнения договорных обязательств . Учреждение, заклю­чая договор, принимает на себя определенные обязательства. Чаще всего обяза­тельством является совершение определенного действия (передача товара, вы­полнение работы, оказание услуги, при этом может быть установлено, что дейст­вие должно быть совершено в определенные сроки, установлены требования к способу исполнения, качеству и т. п.). Однако обязательство может заключаться и в воздержании от действия (такое обязательство, как правило, является допол­нительным, например при договоре аренды арендатор обязуется не производить перепланировку или не сдавать помещение в субаренду).

Получение надлежащего исполнения обязательств сторонами догово­ра - основная цель, которую они стремятся достичь, заключая его. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств пре­дусматривается ответственность.

Надлежащим является такое исполнение обязательств, при котором соблюдены требования законодательства и условия договора, а при их отсутствии - обычаи делового оборота и иные обычно предъявляемые требования.

Рассмотрим критерии надлежащего исполнения обязательства.

1. Надлежащие стороны исполнения. Предоставляя исполнение обязательства, следует удостовериться в том, что оно принимается самим кредитором или упра-вомоченным им на это лицом. Иначе учреждение рискует исполнить обязательст­во ненадлежащему лицу (т. е. не исполнить обязательство контрагенту). Доказа­тельствами того, что сторона является надлежащей, могут служить:

  • доверенность, выданная контрагентом (например, юридическим лицом, ин­дивидуальным предпринимателем) работнику или иному лицу на получение товаров, результатов работы;
  • принятие исполнения лицом, по должности уполномоченным действовать от имени юридического лица (генеральным директором, полным товарищем то­варищества), предпринимателем без образования юридического лица лич­но. При этом рекомендуется проверить учредительные документы юридиче­ского лица на предмет ограничения полномочий, например генерального директора, на совершение сделок;
  • лицо, уполномоченное принять исполнение, может быть заранее указано в договоре.

Принимая исполнение по договору, нужно также удостовериться в полномочиях лица, предоставляющего исполнение.

Договором может быть установлена обязанность исполнить обязательство в поль­зу третьего лица. В этом случае данное третье лицо (или его представитель) прини­мает исполнение по договору.

По общему правилу исполнение обязательства может быть возложено должником на третье лицо, и кредитор обязан будет принять исполнение, предложенное за должника третьим лицом. Это случается достаточно часто, например при исполне­нии договоров подряда, перевозки, поставки. При возложении исполнения на третье лицо должник отвечает перед кредитором за действия третьего лица как за собственные. Запрет возлагать исполнение на третье лицо может быть установлен для определенных договоров законом, условиями договора или вытекать из суще­ства договора: например, при оказании услуг важно, кто их оказывает, и по обще­му правилу должник обязан исполнить обязательство лично. Если учреждение за­интересовано в личном исполнении обязательства контрагентом, то лучше огово­рить это в договоре заранее.

Стороной в договоре может выступать несколько лиц. Если у обязательства, свя­занного с предпринимательской деятельностью, несколько лиц на стороне креди­тора или на стороне должника, то по общему правилу обязанности должников или требования кредиторов являются солидарными.

Солидарная обязанность означает, что кредитор вправе требовать исполнения как от всех должников совместно, так и от любого из них в отдельности, притом как полностью, так и в части долга, при этом, не получив полного удовлетворения от одного из солидарных должников, может требовать недополученное от остальных солидарных должников. Исполнение солидарной обязанности полностью одним из должников освобождает от этого остальных должников. По общему правилу такой должник получает право требовать от остальных должников возмещения в равных долях (за вычетом доли, падающей на него самого).

Солидарность требования означает, что любой из солидарных кредиторов вправе предъявить к должнику требование в полном объеме. До предъявления требова­ния одним из кредиторов должник вправе исполнять обязательство любому из них по своему усмотрению. Исполнение обязательства полностью одному из кредито­ров освобождает должника от исполнения остальным кредиторам. Кредитор, полу­чивший исполнение от должника, обязан возместить причитающееся другим кре­диторам в равных долях, если иное не вытекает из отношений между ними.

Законодательством или условиями обязательства может быть предусмотрено, что оно является долевым. В таком случае каждый из кредиторов требует, а каждый должник исполняет обязательство только в определенной доле. Если иное не выте­кает из условий договора, доли признаются равными. Этот вариант более удобен для должников многосторонних договоров, поскольку, исполнив свою часть (долю) обязательства, должник освобождается от обязанности (при солидарной же обя­занности он освобождается лишь тогда, когда обязательство исполнено целиком).

Следует также учесть, что сторона в обязательстве может поме­няться. Это возможно в случаях, предусмотренных законом, на­пример при правопреемстве в случае реорганизации юридических лиц. Возможен также переход прав и обязанностей к другому лицу в результате уступки права требования (продажи долга) или пере­вода долга (передачи обязанности).

Для того чтобы кредитор мог уступить право требовать исполнения обязательства другому лицу, не требуется согласия должника, если иное не предусмотрено зако­ном или договором (например, если личность кредитора имеет для должника су­щественное значение). Однако при уступке права требования кредитор должен письменно уведомить должника о том, что он будет уплачивать долг или исполнять иное обязательство уже перед другим лицом, приобретшим право требования по договору. Напротив, перевод должником своего долга (обязательства) на другое лицо допускается лишь с согласия кредитора.

Уступка требования и перевод долга по сделке, совершенной в простой письменной или нотариальной форме, соответственно, должны быть совершены в простой пись­менной или нотариальной форме, по сделке, требующей государственной регистра­ции, зарегистрированы в порядке, установленном для регистрации этой сделки.

2. Надлежащий предмет исполнения. Предметом обязательства являются кон­кретные товары (вещи), работы, услуги и т. д. Законодательством и договором мо­гут быть установлены требования к предмету, определяющие его с качественной или количественной стороны, устанавливающие способ совершения действия и т. п. Чтобы обязательство считалось надлежаще исполненным, должник обязан передать именно тот предмет, который был предусмотрен. Исполнение обязатель­ства осуществляется путем совершения в отношении предмета конкретных дейст­вий (передача имущества, выполнение работы, оказание услуги) или воздержа­ния от их совершения.

3. Надлежащее время исполнения. Если обязательство предусматривает или по­зволяет определить день его исполнения или период времени, в течение которого оно должно быть исполнено, обязательство подлежит исполнению в этот день или, соответственно, в любой момент в пределах такого периода. Если срок исполне­ния не установлен, а в договоре отсутствуют условия, позволяющие определить этот срок, обязательство должно быть исполнено в разумный срок после возникно­вения. Если обязательство не было исполнено в разумный срок или срок его ис­полнения определялся моментом востребования, то по общему правилу должник обязан исполнить его в семидневный срок со дня предъявления кредитором тре­бования об исполнении.

Досрочное исполнение обязательств, связанных с осуществлением его сторо­нами предпринимательской деятельности, допускается только в случаях, когда возможность исполнить обязательство до срока предусмотрена законодательст­вом или условиями договора либо вытекает из обычаев делового оборота или существа обязательства. В ином случае досрочное исполнение является ненад­лежащим.

4. Надлежащее место исполнения. Место исполнения обязательства зависит от существа обязательства и может быть определено законом или договором. По об­щему правилу исполнение должно быть произведено:

  • по обязательству передать недвижимое имущество - в том месте, где имуще­ство находится;
  • по обязательству передать имущество, предусматривающему его перевоз­ку, - в месте сдачи имущества первому перевозчику для доставки его кре­дитору;
  • по другим обязательствам предпринимателя передать товар или иное имуще­ство - в месте его изготовления или хранения, если это место было известно кредитору в момент возникновения обязательства;
  • по денежному обязательству - в том месте, где проживает кредитор, в момент возникновения обязательства, а если кредитором является юридическое лицо, то в месте его нахождения в момент возникновения обязательства;
  • по всем другим обязательствам - в том месте, где проживает должник, а если таковым является юридическое лицо, то в месте, где он находится.

Данные положения не применяются, если законом, другими нормативно-право­выми актами или договором, обычаями делового оборота или существом обяза­тельства предусмотрено иное.

5. Надлежащий способ исполнения. Обязательство может быть исполнено разны­ми способами. Если законодательство или договор устанавливают, каким спосо­бом должно исполняться обязательство, то его исполнение иным способом будет ненадлежащим. Например, если в договоре перевозки груза был определен не только конечный пункт, но и маршрут перевозки, то доставка груза другим мар­шрутом в установленный пункт будет считаться ненадлежащим исполнением.

Обязательство может быть исполнено единовременно или по частям. Кредитор вправе не принимать исполнения обязательства по частям, если иное не преду­смотрено законом, иными правовыми актами, условиями обязательства и не вы­текает из обычаев делового оборота или существа обязательства.

Если все условия соблюдены и обязательство исполнено надлежа­щим образом, то оно прекращает существование в результате испол­нения. Ненадлежащее исполнение не прекращает обязательства -обязанность должника сохраняется, в т. ч. и после окончания срока действия договора. При этом дополнительно на должника могут на­лагаться меры имущественной ответственности. Стороны вправе предусмотреть в договоре, что выполнение мер ответственности за ненадлежащее исполнение обязательства прекращает обязательство.

Исполнение договорных обязательств подлежит определенному оформлению. Принимая исполнение, необходимо по требованию должника выдать ему распис­ку в получении исполнения полностью или в соответствующей части. Если должник выдавал в удостоверение обязательства долговой документ (например, долговую расписку в удостоверение договора займа), то кредитор, принимая исполнение, должен вернуть этот документ, а при невозможности возвращения указать на это в выдаваемой им расписке.

Еще важнее требовать совершения аналогичных действий, предоставляя испол­нение контрагенту по договору. При этом следует проследить, чтобы документ о получении исполнения был подписан уполномоченным представителем контр­агента (например, если расписка дается не генеральным директором общества или индивидуальным предпринимателем лично - проверить наличие доверенно­сти на принятие исполнения по договору).

Если контрагент-кредитор откажется выдать расписку, вернуть долговой документ или отметить в расписке невозможность его возвращения, то должник вправе за­держать исполнение. В этих случаях кредитор считается просрочившим исполне­ние обязанности принять исполнение. Просрочка кредитора дает должнику право на возмещение причиненных просрочкой убытков, если кредитор не сможет до­казать, что просрочка произошла по обстоятельствам, за которые ни он сам, ни те лица, на которых в силу закона, иных правовых актов или поручения кредитора было возложено принятие исполнения, не отвечают. По денежному обязательству должник не обязан платить проценты за время просрочки кредитора.

При оформлении исполнения обязанностей должника следует использовать прави­ла, установленные ГК РФ для оформления сделок. Расписка в получении исполне­ния означает соблюдение письменной формы, которой рекомендуется придержи­ваться. Если учреждение не потребует расписку в получении исполнения, то у него могут возникнуть проблемы с доказательством того, что исполнение действительно было произведено, поскольку несоблюдение письменной формы сделки повлечет невозможность ссылаться на свидетельские показания как доказательство.

Разумеется, сделки во исполнение договора, заключенного в письменной форме, могут по соглашению сторон совершаться устно, если это не противоречит закону, иным правовым актам и договору (обязательность письменного оформления ис­полнения договорного обязательства может быть предусмотрена законодательст­вом для отдельных видов договоров, например для передачи здания или сооруже­ния по договору аренды, сдачи результата работ по договору строительного подря­да). Если устное принятие исполнения было предусмотрено договором, свидетель­ские показания можно будет использовать для доказательства факта предоставле­ния исполнения. Тем не менее исполнение по договору или по части договора без письменного документа не рекомендуется в связи со сложностью доказывания посредством свидетельских показаний.

Письменно оформить исполнение обязательства можно не только распиской - лю­бой документ, составленный в письменной форме, в котором отражено, что испол­нение было принято, и стоит подпись кредитора, выполняет функцию расписки как письменного подтверждения исполнения обязательства. Примерами таких до­кументов могут быть акт приемки-передачи, акт сверки расчетов, указание на ис­полнение обязательства по прежнему договору во вновь заключаемом договоре и т. п.

Перед подписанием документа о принятии исполнения обязательства необходи­мо внимательно проверить, надлежащим ли образом исполнена обязанность. Для этого нужно проверить соблюдение всех требований к качеству, количеству, сро­кам, способу исполнения и т. п. Обычно проверку соответствия исполнения предъ­являемым требованиям производят стороны, однако возможно и проведение экспертизы, привлечение третьего лица для проверки.

В ряде случаев обязанность по проверке возлагается на юридическое лицо зако­ном. В частности, покупатель по договору поставки должен в срок, определенный законом, иными правовыми актами, договором поставки или обычаями делового оборота, осмотреть принятые товары, проверить их количество и качество. Прием по количеству - это проверка количества товаров по массе, количеству единиц, числу мест. Прием по качеству - это проверка качества, комплектности, соответ­ствия стандартам, техническим регламентам, образцам, иным условиям. Следует также проверить наличие необходимых сопроводительных документов, соответст­вие упаковки предъявляемым требованиям и т. п.

При приемке груза от транспортных организаций нужно удостовериться, обеспе­чена ли сохранность груза при перевозке: проверить наличие на транспортных средствах или на контейнере пломб отправителя, их исправность, наличие защит­ной маркировки груза, исправность тары; соблюдены ли правила перевозки (спо­соб укладки, температурный режим и т. п.), сроки доставки, состояние груза. Пра­вила приемки грузов при перевозках различными видами транспорта, а также оформления выдачи грузов, составления актов и прочего установлены транспорт­ным законодательством.

По договору подряда заказчик обязан с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно зая­вить об этом подрядчику. По общему правилу если заказчик принял работу без проверки, а потом обнаружил недостаток, который мог бы обнаружить при обыч­ном способе проверки, он уже не сможет доказать ненадлежащее исполнение договора подрядчиком.

Если учреждение считает, что исполнение не является надлежащим, этот факт сле­дует отразить в документах, подтверждающих принятие исполнения: ненадлежа­щее состояние груза, недолжное качество товаров, результатов работ и т. п.

В случае когда контрагент не присутствует при принятии исполнения, необходимо уведомить его о том, что исполнение было ненадлежащим, в разумный срок (если срок не установлен законодательством или договором) в письменной форме (же­лательно выбрать такой способ уведомления, чтобы в дальнейшем была возмож­ность доказать, что оно было направлено).

Обязательство, в т. ч. из договора, прекращается не только тогда, когда оно исполне­но.

Общие основания для прекращения обязательства приведены в гл. 26 ГК РФ, где для определенных видов обязательств установлены дополнительные основа­ния для их прекращения. Такими основаниями являются:

  • отступное. Отступным может стать уплата денег, передача имущества, предос­тавление исключительного права и прочее, например замена уплаты денег предоставлением имущества или наоборот. Отступное может предоставлять­ся лишь взамен части обязательства, и тогда обязательство будет прекраще­но частично. Отступное предоставляется только по соглашению сторон, раз­мер, сроки и порядок предоставления отступного устанавливаются сторона­ми. Условие об отступном может быть предусмотрено уже в тексте перво­начального договора, например если установлено, что при неисполнении обязанности передать товар поставщик обязан вернуть контрагенту деньги в сумме, равной стоимости недопоставленного товара;
  • зачет. В данном случае обязательство полностью или частично прекращается зачетом встречного однородного требования. Такими требованиями будут, например, требования об уплате денег по двум договорам купли-продажи, по одному из которых предприниматель выступает продавцом, а по другому -покупателем. Чаще всего встречными однородными требованиями выступа­ют именно требования об уплате денег. При этом зачет производится по заяв­лению одной стороны, согласие второй стороны не требуется. Законодатель­ство устанавливает случаи, когда зачет не допускается, недопустимость заче­та может быть установлена и договором;
  • совпадение должника и кредитора в одном лице. В данном случае речь идет в основном о реорганизации юридических лиц (в форме слияния, присоеди­нения);
  • новация. Обязательство может прекратиться, если стороны договорились за­менить его другим обязательством (предусматривающим иной предмет или способ исполнения). При этом в новом договоре необходимо указать, что но­вое обязательство прекращает ранее возникшее. Если в тексте нового согла­шения нет указания на новацию, новые обязательства возникнут и будут су­ществовать одновременно с возникшими ранее (а не вместо них);
  • прощение долга. Обязательство прекращается, если кредитор освободил должника от лежащих на нем обязанностей. Прощение долга не допускается, если это нарушает права других лиц в отношении имущества кредитора. Кро­ме того, если договор предусматривал двусторонние обязательства, то про­щение долга не освобождает кредитора от исполнения той обязанности, кото­рая лежала на нем. Например, по договору купли-продажи покупатель может освободить продавца от обязанности передать вещь, но это не будет озна­чать, что сам он тем самым освободится от обязанности уплатить деньги;
  • невозможность исполнения. Обязательство прекращается невозможностью исполнения, если она вызвана обстоятельством, за которое ни одна из сто­рон не отвечает. Примером может служить гибель индивидуально опреде­ленного имущества, которое надо было передать по договору купли-продажи, в результате действия стихийных сил (например, наводнения), пожара, ава­рии и т. п. Если невозможность исполнения была вызвана виновными дейст­виями кредитора, то он не вправе настаивать на возвращении исполненного им по обязательству. В ином случае возможность требовать исполненное по обязательству сохраняется (как неосновательное обогащение);
  • акт государственного органа. Если в результате издания акта государственного органа исполнение обязательства становится невозможным полностью или час­тично, то обязательство прекращается полностью или в соответствующей части;
  • смерть гражданина, ликвидация юридического лица. Обязательство прекра­щается смертью должника, если исполнение не может быть произведено без личного участия должника либо обязательство иным образом неразрывно связано с его личностью. Обязательство прекращается со смертью кредито­ра, если исполнение предназначено лично для кредитора либо обязательство иным образом неразрывно связано с его личностью. Обязательство прекра­щается ликвидацией юридического лица (должника или кредитора), кроме тех случаев, когда законом или иными правовыми актами исполнение обяза­тельства ликвидированного юридического лица возлагается на другое лицо;
  • исполнение солидарной обязанности. Исполнение солидарной обязанности одним из должников прекращает обязательства остальных солидарных долж­ников;
  • прекращение предпринимательской деятельности. Прекращение в установ­ленном порядке предпринимательской деятельности индивидуальным пред­принимателем, застраховавшим предпринимательский риск или риск граж­данской ответственности, связанной с этой деятельностью, влечет прекраще­ние договора страхования;
  • признание индивидуального предпринимателя банкротом. Если индивидуаль­ный предприниматель, являющийся комиссионером по договору комиссии, признается несостоятельным (банкротом), то договор комиссии прекращает­ся. Если такой предприниматель был товарищем по договору простого това­рищества, то договор прекращается, если только в нем или в последующем соглашении не было предусмотрено сохранение договора в отношениях меж­ду другими лицами.

Есть и иные случаи прекращения обязательств, предусмотренные законодатель­ством.

Договор и все относящиеся к нему документы следует хранить в течение всего периода действия договора, а также в течение как минимум трех лет с момента исполнения всех обязанностей по договору, т. е. в течение срока исковой давности. Документы бух­галтерского учета, а также иные документы, необходимые для ис­числения и уплаты налогов, необходимо хранить в течение срока, установленного налоговым законодательством.

В законодательстве термин "договор" употребляется по меньшей мере в четырех значениях: как соглашение, как документ, как обязательственное правоотношение и как интегрированное (комплексное) понятие.

Договор как соглашение является наиболее распространенным и часто употребляемым в законодательстве и в практике понятием. В этом значении понятие договора получило легальное определение в ст. 420 ГК: "Договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей" (п. 1).

Понятие договора как документа употребляется применительно к письменной форме договорных отношений между сторонами. И хотя подобное понятие отсутствует в ГК, оно широко применяется в подзаконных актах, а также в предпринимательской и судебной практике, в частности, при толковании содержащихся в договоре - документе условий договора (ст. 431 ГК). Одним из легальных оснований для рассматриваемого понятия договора являются положения п. 2 ст. 434 ГК о форме договора. В законе заключение договора предусматривается в форме единого документа или взаимных документов, исходящих от сторон договора.

Понятие договора как обязательственного правоотношения непосредственно вытекает из ст. 307 ГК, в которой дается общее легальное понятие обязательства, включая и обязательство как договорное правоотношение: "Обязательства возникают из договора...". Нормы приведенной статьи ГК материализуются в многочисленных положениях гражданского законодательства, посвященных исполнению и прекращению договоров. Вполне очевидно, что в приведенных случаях речь идет не о договоре как соглашении (юридическом факте), уже состоявшемся, а о договоре как продолжающемся обязательственном правоотношении.

Понятие договора как обязательственного правоотношения дает возможность установить его качественные признаки.

Договор как интегрированное понятие включает в себя соглашение, и договорное обязательство на всех стадиях его возникновения, изменения и прекращения, и документарную форму его существования. Именно в таком значении данное понятие договора используется в разделе IV ГК, посвященном отдельным видам договоров.

Свобода договора становится одним из основополагающих принципов современного гражданского права в период функционирования в стране рыночной экономики. Действие данного принципа ограничивается стадией заключения договора. Иными словами, объектом его действия является договор как юридический факт: "Граждане и юридические лица свободны в заключении договора" (п. 1 ст. 421 ГК).

Разумеется, свобода договора не может носить абсолютный характер. Как оговорено в ст. 421 ГК, понуждение к заключению договора не допускается, за исключением случаев, когда обязанность заключить договор предусмотрена настоящим Кодексом, законом или иными правовыми актами.

Под содержанием договора как сделки (юридического факта) понимаются права и обязанности сторон, касающиеся обстоятельств, предопределяющих юридическую природу, сущность и специфику каждого конкретного договора и его относимость к указанному в законе виду договора. В качестве таких обстоятельств выступают предмет договора, а также иные обстоятельства, связанные с установлением юридической природы договора.

Устанавливаемые договором права и обязанности сторон по поводу указанных обстоятельств именуются в законе условиями договора. Данное понятие условий договора основывается, в частности, на п. 4 ст. 421 ГК.

Различаются условия договора, определяемые по усмотрению сторон, и условия договора, предписываемые законом или иными правовыми актами. В связи с действиями принципа свободы договора первый вид условий является доминирующим, а во многих случаях и единственным в подавляющем большинстве гражданских договоров (ст. 421 ГК).

Однако в предусмотренных законом случаях, в интересах общества в договоры могут вводиться предписываемые условия договора, не требующие согласия сторон договора. Чаще всего это делается в договорах о поставке товаров для государственных нужд (ст. ст. 525 - 584 ГК), о подрядных работах для государственных нужд (ст. ст. 262 - 264), в публичном договоре (ст. 426).

Условия договора принято делить на три группы: существенные, обычные и случайные.

Под существенными понимаются условия, при отсутствии соглашения сторон по которым договор считается незаключенным. Согласно ст. 432 ГК существенными являются условия о предмете, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых должно быть достигнуто соглашение.

Под обычными понимаются условия, не нуждающиеся в согласовании сторон, поскольку они отражены в диспозитивных нормах права, обычаях делового оборота и (или) в предшествующей практике деловых взаимоотношений между сторонами, заключающими договор. Если при заключении договора они заменены новыми условиями, согласованными между сторонами, включение таких обычных условий в договор исключается.

Случайные условия не считаются характерными для заключаемого договора (например, окраска наружных стен приобретаемого по договору купли-продажи построенного дома в определенный цвет). При отсутствии указания на конкретную цветовую окраску такого дома при наличии согласия сторон по существенным условиям договора он будет считаться заключенным.

В гражданском законодательстве, научной и учебной литературе различаются две группы договоров. Первую группу составляют договоры возмездные и безвозмездные, консенсуальные и реальные, договор в пользу третьего лица, предварительный договор; вторую - договоры, представляющие собой отдельные виды поименованных в ГК договоров с индивидуальным правовым режимом действия.

Соответствующие положения, касающиеся договоров первой группы, содержатся в ГК в подразделе 2 Раздела III "Общая часть обязательственного права". Второй группе договоров посвящена подавляющая часть глав и статей второй части ГК в разделе IV "Отдельные виды обязательств".

Основное различие между указанными группами договоров состоит в следующем: договоры, входящие в первую группу, характеризуются особенностями отдельных свойств и признаков, относящихся к содержанию и цели возникающего договорного правоотношения, временем заключения, но не созданием самостоятельных видов договоров, требующих отдельного режима правового регулирования. Договор перевозки грузов, например, входящий во вторую группу, является одновременно реальным и возмездным договором, заключенным в пользу третьего лица, возможность и условия заключения которого предопределяются долгосрочным договором об организации перевозок грузов соответствующим видом транспорта.

Договоры, входящие во вторую группу, наоборот, дифференцированы по отдельным видам с индивидуальным режимом их правового регулирования. Каждый из них имеет только ему присущий индивидуальный облик. Договор купли-продажи не похож на договор перевозки груза, договор займа не имеет ничего общего с договором аренды.

Индивидуальный режим правового регулирования договоров второй группы выражается в том, что законодатель для каждого из них предусматривает определенную систему регулирования, состоящую из общих и главным образом специальных норм права.

Первая группа договоров. К этой группе данных договоров законодатель прежде всего относит возмездные и безвозмездные договоры (ст. 423 ГК).

Возмездным признается договор, по которому исполнение обязанности одной из сторон должно сопровождаться получением платы или иного встречного предоставления от другой стороны. Подавляющее большинство гражданско-правовых договоров являются возмездными. Поэтому вопросу о порядке определения встречного предоставления за товары, работы, услуги придается большое значение.

При невозможности установления цены в возмездном договоре по тем причинам, что она не предусмотрена в договоре и не может быть определена исходя из условий договора, исполнение договора осуществляется по цене, сравниваемой с ценами, существующими в данной местности на аналогичные товары, работы или услуги (п. 3 ст. 424 ГК).

Безвозмездным считается договор, по которому плата или иное встречное предоставление за товар, работу или услугу вообще не производится. Такими договорами, например, являются договоры дарения, безвозмездного пользования имуществом, безвозмездного займа между гражданами. Число безвозмездных договоров невелико. В ряде случаев, как это имеет место в сфере оказания многих видов услуг с участием граждан, их очень трудно индивидуализировать в законе в качестве отдельного вида договора.

Консенсуальные и реальные договоры различаются между собой по моменту определения времени заключения договоров. Консенсуальный договор считается заключенным в момент получения лицом, направившим оферту, его акцепта, т.е. в момент достижения соглашения между сторонами (п. 1 ст. 433 ГК). Для заключения реального договора помимо соглашения между сторонами требуется также передача имущества. В момент передачи имущества реальный договор считается заключенным (п. 2 ст. 433 ГК).

Подавляющее большинство гражданско-правовых договоров являются консенсуальными (купля-продажа, аренда, подряд и т.д.). Реальным договор становится в силу закона (договоры займа - ст. 807 ГК, перевозки груза - п. 1 ст. 785 ГК, хранения - п. 1 ст. 886 ГК) или договора; например, договор купли-продажи считается заключенным с момента 100%-ой оплаты передаваемого продавцом покупателю имущества.

Вторая группа договоров. Основным классификационным критерием включения отдельных видов договоров в данную группу и распределения их по типам является категория комплексного понятия гражданско-правового договора, лежащая в основе определения юридической природы договоров во второй части Гражданского кодекса РФ.

В соответствии с данным критерием все гражданско-правовые договоры включаются в один из следующих четырех типов: договоры о передаче имущества, договоры, направленные на выполнение работ, договоры об оказании услуг и учредительные договоры

В юридической литературе высказываются и иные весьма разнообразные мнения о классификации договоров данной группы. Из числа современных позиций в данной области следует назвать мнение, высказанное Ю.В. Романцом. По его мнению, все гражданские договоры по признаку их направленности могут быть разделены на следующие семь групп:

  • 1) договоры, направленные на передачу имущества в собственность;
  • 2) договоры, направленные на передачу в пользование объектов гражданских прав;
  • 3) договоры, направленные на выполнение работы или оказание услуг;
  • 4) договоры, направленные на страхование имущественных рисков;
  • 5) договоры, направленные на предоставление отсрочки возврата такого же количества имущества того же рода и качества или на отсрочку оплаты;
  • 6) договоры, направленные на достижение цели, единой для всех участников (общецелевые договоры);
  • 7) договоры, направленные на замену лица в обязательстве Романец Ю.В. Система договоров в гражданском праве России. М., 2001. С. 92.

Порядок и процесс заключения договоров определяются в основном правилами гл. 28 ГК, нормами АПК, а также положениями, выработанными высшими судебными органами.

Закон предусматривает такие стадии заключения договора, как оферта и акцепт. Они порождают определенные обязательства для совершающих их лиц. Оферта связывает оферента возможностью ее принятия в установленные сроки, а присоединение к ней акцепта обусловливает признание договора состоявшимся.

Согласно ст. 433 ГК договор признается заключенным в момент получения акцепта лицом, направившим оферту. Офертой признается адресованное одному или нескольким конкретным лицам предложение, которое достаточно определенно указывает на все существенные условия и выражает намерение лица, сделавшего предложение, считать себя заключившим договор с адресатом, которым будет принято предложение. Акцепт же - согласие другой стороны принять оферту.

При несоблюдении в сделанном предложении хотя бы одного из перечисленных требований оно не считается офертой, а квалифицируется лишь как вызов на оферту, который ни к чему не обязывает того, кто его сделал.

Провозглашенный в ст. 421 ГК принцип свободы договоров лежит в основе всех норм, посвященных договорам, в том числе и норм, касающихся их изменения и расторжения. В период действия договора в соответствии с законом стороны вправе по своему соглашению изменить или расторгнуть его, если иное не предусмотрено ГК, другими законами или договором. Кроме того, ГК допускает изменение и расторжение договора судом по требованию одной из сторон при наличии определенных условий, а также правомерное одностороннее изменение и расторжение договора без обращения в суд (ст. 450 ГК).

Основные нормы об изменении и расторжении договора сосредоточены в гл. 29 ГК. Изменение и расторжение договора - понятия разные, хотя и близкие. Если при изменении договора обязательства сторон сохраняются в измененном виде, то при расторжении договора обязательства сторон прекращаются на будущее время. Следует отметить, что изменение и расторжение договора могут быть тесно взаимосвязаны, несмотря на столь очевидное различие их правовых последствий.

Гражданское законодательство отдает приоритет изменению и расторжению договора посредством соглашения сторон (п. 1 ст. 450 ГК). Такое изменение или расторжение менее всего требует правового регулирования вследствие своей бесконфликтности. Ведь между сторонами нет спора относительно необходимости изменения или расторжения договора и условий, на которых это должно произойти. Право сторон своим соглашением изменить или расторгнуть договор базируется, как уже было отмечено, на принципе свободы договора.

Если одна из сторон не дает согласия на расторжение или изменение договора, у другой стороны, при наличии определенных обстоятельств, есть возможность расторгнуть или изменить договор либо посредством обращения в суд (по общему правилу), либо посредством полного или частичного одностороннего отказа от исполнения договора (когда такой отказ допускается законом или соглашением сторон).

Право требовать через суд изменения или расторжения договора и право полностью или частично отказаться от исполнения договора появляется у стороны только при наличии соответствующих юридических фактов - оснований изменения (расторжения) договора.

Гражданский кодекс Российской Федерации (п. 2 ст. 450) признает основанием изменения или расторжения договора его существенное нарушение, т.е. нарушение, влекущее для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.

Как правило, существенность нарушения определяется судом. Сторона же, утверждающая, что ее контрагент существенно нарушил договор, должна доказать не только сам факт нарушения, но и его существенный характер, за исключением случаев, когда в законе достаточно точно дается характеристика существенного нарушения применительно к конкретной ситуации.

Пункт 2 ст. 450 ГК предусматривает помимо существенного нарушения также отдельную группу оснований изменения и расторжения договора, так называемых иных случаев, предусмотренных ГК, другими законами или договором. К ним относится, в первую очередь, существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора (ст. 451 ГК).

Понятие существенного изменения обстоятельств введено в отечественное гражданское законодательство только в 1994 г.

Конструкция п. 1 ст. 451 ГК позволяет ставить вопрос об изменении или о расторжении в связи с существенным изменением обстоятельств почти любого договора, за исключением тех, которые прямо предусматривают иное, либо это вытекает из их существа. Так, существу договора страхования противоречит требование страховщика об изменении или о расторжении договора страхования на том основании, что вследствие существенного изменения обстоятельств его фактические убытки значительно превысят предполагавшийся им предел возмещения.

Стороны вправе также учесть возможность изменения обстоятельств в самом договоре, предусмотрев некоторые условия, которые могут обеспечить баланс имущественных интересов сторон, и в то же время избежать постановки вопроса об изменении или о расторжении договора.

Важно учесть, что в связи с существенным изменением обстоятельств договор, как правило, расторгается, а не изменяется. ГК предусматривает некоторые общие требования к форме соглашения об изменении и о расторжении договора. Она должна быть той же, что и форма соответствующего договора (п. 1 ст. 452) - устной или письменной (простой или нотариальной).



Включайся в дискуссию
Читайте также
Определение места отбывания наказания осужденного
Осужденному это надо знать
Блатной жаргон, по фене Как относятся к наркоторговцам в тюрьме